商标权专利权

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商标权专利权


  篇一:著作权、商标权、专利权的区别
  著作权与商标权的主要区别为:
  (1)原始权利产生的途径不同
  著作权在我国同其他大多数国家一样,都是在作者的作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并获主管机关的审查核准后,才能取得商标专用权。
  (2)保护的对象和范围不同
  著作权的对象是作者所创的文学、艺术和科学作品,是有形资产。其作品包括以下形式:文学作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;美术、摄影作品;工程设计、产品设计图纸及其说明;地图、示意图等图形作品;计算机软件;法律、行政法规规定的其他作品。对著
作权的保护范围是指这些作品的发表权,修改权,保护作品完整权,使用权和获得报酬权。
  而商标权的对象是以文字,图形或者其组合构成的注册商标,属无形资产。对商标权的保护范围以核准注册的商标核定使用的商品为限。
  (3)保护的目的不同
  著作权保护的是在文学,艺术和科学方面所创作的作品和与此相关的权益。其目的在于鼓励有益于社会的作品创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展和繁荣。
  商标权保护的商标,是具有区别商品或服务来源的显著特征的标志。保护的目的是为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进社会主义商品经济的发展和公平竞争。
  (4)国家主管机关和适用法律不同
  我国《著作权法》(20XX年10月27日第一次修订版)是管理著作权的基本法律。国家版权局是主管全国著作权的管理工作。
  我国《商标法》(20XX年10月27日第二次修订版)是管理商标的基本法律。国家工商行政管理局商标局是主管全国商标注册和管理的工作。
  (5)时效性不同
  我国《著作权法》规定,作者的署名权,修改权,保护作品完整权的保护期不受限制。公民作品的发表权,使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后50年;如果是合作者作品,截止于最后死亡的作者死亡后50年。法人或非法人单位的作品,著作权(署名权除外)由法人或非法人单位享有的职务作品,其发表权,使用权和获得报酬权的保护期为50年。电影,电视,录像和摄影作品的发表权,使用权和获得报酬权的保护期为50年。作品自创立完成后50年内未发表的不再保护。
  而我国《商标法》规定,注册商标的有效期为10年,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年。
  著作权与商标权和专利权的异同
  来源:作者:日期:10-01-09
  一、相同点
  著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。举其荦荦大者,有如下几个方面:
  ①它们的客体都是无形的财产;
  ②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;
  ③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
  二、不同点
  1.著作权与专利权的不同
  (1)取得权利的方式不同
  专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。而著作权则不然,世界上多数国宝,包括我国在内,则采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
  (2)客体不同
  专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
  (3)权利的保护期限不同
  我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10
年,自申请之日起算。而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
  2.著作权与商标权的不同
  (1)取得权利的条件不同
  著作权依“自动保护”原则自动产生,不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
  (2)客体不同
  商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。
  (3)保护期限不同
  著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,实际上我国对商标权提供了无限期保护。
  论述题:专利权与著作权的联系和区别
  著作权是指著作权人对其作品依法享有的专有权利;专利权是指专利权人对技术发明成果依法享有的专有权利。下面将在权利的主体客体、权项、取得、期限、归属、行使和限制等方面阐述。
  专利权与著作权的主体是著作权人和专利权人,但是客体存在一定差异,即两种权利保护的对象不同。专利权保护的是发生在工业生产领域、产品技术方案的发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型;著作权保护的是作品(主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点)的表现形式,不保护思想、情感和观点等作品内容本身。专利权与著作权的客体第二个不同点在于,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相
  同的两个发明创造。
  专利权与著作权的权项有差异。我国《专利法》规定,专利权人的财产权利只要有:实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口);处分权(许可、转让、质押、放弃);标记权。人身权利主要有:署名权和获得奖励荣誉的权利。著作权里的著作人身权内容更多,有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。财产权的权限范围更广。但是在权项的义务方
面,专利权明显多过著作权。《专利法》规定,专利权人要按规定激纳专利年费和其他费用,给予职务发明人或设计人奖励和报酬的义务,并要接受国家在一定范围内推广应用的义务。
  专利权与著作权的取得方式差别很大。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须注册登记手续,专利必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
  专利权与著作权保护期限不同。著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年(集体作品另外考虑);专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
  专利权与著作权的归属比较一致,一般来说专利权归属于专利权人,著作权归属于作者(职务作品、合作作品、委托作品等另外考虑)。
  专利权与著作权行使都包括转让、许可使用等,大致相同。著作权有合理使用的范围和法定许可使用范围。专利权在义务权项中规定要接受国家在一定范围内推广应用。
  著作权还包括著作邻接权,是作品传播者权、与著作权有关利益。包括出版者权、表演者权录音录像制作者权和广播者权。而专利权没有有关的邻接权。
  著作权是指著作权人对其作品依法享有的专有权利;专利权是指专利权人对技术发明成果依法享有的专有权利。下面将在权利的主体客体、权项、取得、期限、归属、行使和限制等方面阐述。
  专利权与著作权的主体是著作权人和专利权人,但是客体存在一定差异,即两种权利保护的对象不同。专利权保护的是发生在工业生产领域、产品技术方案的发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型;著作权保护的是作品(主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点)的表现形式,不保护思想、情感和观点等作品内容本身。专利权与著作权的客体第二个不同点在于,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相同的两个发明创造。
  专利权与著作权的权项有差异。我国《专利法》规定,专利权人的财产权利只要有:实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口);处分权(许可、转让、质押、放弃);标记权。人身权利主要有:署名权和获得奖励荣誉的权利。著作权里的著作人身权内容更多,有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。财产权的权限范围更广。但是在权项的义务方面,专利权明显多过著作权。《专利法》规定,专利权人要按规定激纳专利年费和其他费用,
给予职务发明人或设计人奖励和报酬的义务,并要接受国家在一定范围内推广应用的义务。
  专利权与著作权的取得方式差别很大。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须注册登记手续,专利必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
  专利权与著作权保护期限不同。著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年(集体作品另外考虑);专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
  专利权与著作权的归属比较一致,一般来说专利权归属于专利权人,著作权归属于作者(职务作品、合作作品、委托作品等另外考虑)。
  专利权与著作权行使都包括转让、许可使用等,大致相同。著作权有合理使用的范围和
  法定许可使用范围。专利权在义务权项中规定要接受国家在一定范围内推广应用。
  著作权还包括著作邻接权,是作品传播者权、与著作权有关利益。包括出版者权、表演者权录音录像制作者权和广播者权。而专利权没有有关的邻接权。
  商标权与专利权的比较
  商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家
法律保护的专有权。商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利.商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜组合或者上述要素的组合构成。商标是产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的作用主要在于促进产业的发展不同。商标权是一种无形资产,具有经济价值,可以用于抵债,即依法转让。根据我国《商标法》的规定,商标可以转让,转让注册商标时转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请.
  专利权(patentRight),简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。我国于1984年公布专利法,1985年公布该法的实施细则,对有关事项作了具体规定。专利权的客体,也称为专利法保护的对象,是指依法应授予专利权的发明创造。
  篇二:著作权、商标权、专利权的区别
  篇三:著作权与商标权,专利权的主要区别
  著作权与商标权的主要区别
  (1)原始权利产生的途径不同
  1,著作权在作者的作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。
  2,商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并获主管机关的审查核准后,才能取得商标专用权。
  (2)保护的对象和范围不同
  1,著作权的对象是作者所创的文学、艺术和科学作品,是有形资产。对著作权的保护范围是指这些作品的发表权,修改权,保护作品完整权,使用权和获得报酬权。
  2,商标权的对象是以文字,图形或者其组合构成的注册商标,属无形资产。
  对商标权的保护范围以核准注册的商标核定使用的商品为限。⑶权利内容不同。著作权是一体两权,人身权与财产权。商标权只是财产权。
  ⑷法律要求的保护条件不同
  著作权要求作品具有独创性,原创性。
  商标权要求商标具有显著性。
  ⑸保护的目的不同
  1,著作权保护目的在于鼓励有益于社会的作品创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的
发展和繁荣。
  2,商标权保护的目的是为了促进生产者保证商品质量和维护商标信
  誉,以保障消费者的利益,促进社会主义商品经济的发展和公平竞争。
  (6)国家主管机关和适用法律不同
  我国《著作权法》是管理著作权的基本法律。国家版权局是主管全国著作权的管理工作。
  我国《商标法》是管理商标的基本法律。国家工商行政管理局商标局是主管全国商标注册和管理的工作。
  著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。①它们的客体都是无形的财产;②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
  著作权与专利权的不同
  (1)取得权利的方式不同
  专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。
  著作权采取自动产生的原则,作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主
管机关的审查批准。
  (2)客体不同
  专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,发明,设计,实用新型。
  而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
  (3)权利的保护期限不同
  我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
  而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
  ⑷保护条件不同。
  著作权要求作品具有独创性,原创性。
  专利权要求发明创造具有新颖性、创造性和实用性。
  ⑸适用领域不同
  著作权适用于文学、艺术领域,专利权适用于工业生产领域。
  一,发明专利与实用新型的异同是什么?
  1、相同点:
  (1)技术层面上都是专利保护的发明创造;
  (2)发明和实用新型都应当具备新颖性、创造性和实用性。
  2、不同点:
  (1)保护客体不同:发明:产品和方法
  实用新型:产品
  (2)申请实用新型产品的特征性:确定形状:固定的三维结构
  (3)创造性不同:与现有技术相比,发明要具有突出的实质性特点和显著的进步;实用新型具有实质性特点和进步。
  (4)审批程序不同:对发明专利采用“早期公开、延迟审查”制度,对实用新型采用“初审登记”制度。
  (5)法律保护期限不同,发明20,实用10年。
  二,外观设计与著作权的区别?
  1)权利效力不同
  著作权强调独创性,但不排斥他人独立创作出相同或类似作品;专利专有性,不允对相同
或类似的设计授予权利。
  2)法律保护期限不同
  著作权保护:作者终身+死后50年;
  外观设计:10年
  三、外观设计与实用新型的异同是什么?
  相同:
  1、都是专利保护的发明创造;
  2、审查制度相同;
  3、保护期限相同。
  区别:
  1、实用新型是指一种具有一定的形状、构造或者其组合的产品;外观设计是对产品外表所作的设计,是与产品相结合的产物。
  2、实用新型基于一定的技术思想而创作产生,技术思想是实用新型的核心要素,;外观设计涉及美学思想,与技术思想无关,以产品的形状、图案或者其结合以及彩与形状、图案的结合为要素。
  3、目的不同:实用新型作为一种技术(:商标权专利权)方案,必须具备实用功能,能
  产生技术效果并能在工业上应用;外观设计以视觉美观为目的,而不去追求实用目的。
  4、授予专利权的条件不同:实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性;授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
  发明专利分类的法律意义是什么?试以产品发明和方法发明为例说明。
  1)授予专利权后的权利效力不同:
  产品专利权人有权禁止任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。(产品)
  方法专利权人有权禁止任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利方法,即使用其专利方法以及使用,许诺销售,销售,进口依照该专利方法直接获得的产品。(产品+方法)
  2)举证责任不同:
  第61条:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
  专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由
 

本文发布于:2024-09-23 10:26:38,感谢您对本站的认可!

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