著作权、专利、商标的异同

著作权、专利、商标的异同
著作权、专利、商标三者的相同点为,均属于知识产权的范畴,具体来说:
1、三者都有明显的专有性、时间性、地域性的相应特征。
2、三者所涉及的客体都可隶属于无形资产。
3、三者所涉及到的专有权均需要法律给予赋予。
不同点
1、著作权与商标权做比较,其常见的区别点主要有以下几点:
(1)取得权利的条件不一样
著作权实际上是依据自动保护的原则而自动产生的,其不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。但是,商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
现实中常见的有:
只代表版权声明,不一定经过法律手段注册。
TM 正在申请中的商标(最终不一定会授权),标注在商标的右上角。
已经注册并受到商标法保护的商标,标注在商标的右上角。
(2)涉及的客体不同
商标权的客体是区别同一商品或服务的,不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身。并且,结合现有的《商标法》来说,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。也就是说,商标权的客体,主要是一种外观的表现形式。举例来说,同一个美术作品,在得到其权利人同意后,且可以用它作为标志时,即有成为商标的可能。若其仅仅是用于人们观赏时,则仅仅作为著作权客体中的美术作品存在。
(3)保护期限不一样
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定。
2、著作权与专利做比较,其常见的区别点主要有以下几点:
(1)取得权利的方式不同
专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人。而著作权则不然,先前已说过,其采取自动产生的原则。也就是说,著作权只强调作品表现形式的独创性。
延伸来想,如果两个以上各自独立完成创作的作品,即便内容雷同,也可以自动产生著作权。比如两个人对同一个风景地同一个拍摄角度拍摄的两张照片,这两张照片构成的摄影作品就分别隶属于两人。但是,如果是两个人对同一个技术问题,做出了相同的解决方案,只有先申请专利的人才有可能获得专利权。
换句话说,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相同的两个发明创造。
(2)客体不同
简单来说,专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。著作权的客体是文学、艺术等客观表达形式。
也就是说,专利权保护的是发生在工业生产领域,与产品技术方案相关的发明创造,往往属于思想、观点内容范围,会包括发明、实用新型和外观设计三种类型。著作权保护的作品,主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点的表现形式。其不会保护思想、情感和观点等作品内容本身。
(3)权利的保护期限不同
我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。

本文发布于:2024-09-22 05:36:32,感谢您对本站的认可!

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